ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Прекращение обязательства помимо исполнения

Прощение долга. – осуществлялось в 2-х формах:

1. Акцептиляция (acceptilatio) – формальный акт признания обязательства исполненным. (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 310 – 325)

2. Соглашение о непредъявлении требования (pactum de non petendo) . Отличие такого соглашения от акцептиляции состоит в том, что кредитор не прекращает обязательство, а отказывается от осуществления своего права требования в отношении данного должника.

Практический пример: при наличии 3-х солидарных должников акцептиляция, произведенная одним из них, погасит обязательство для всех троих. Напротив, состоявшееся соглашение о непредъявлении требования кредитора с одним из солидарных должников дает должнику, который был стороной соглашения, право противопоставить эксцепцию со ссылкой на это возражение против иска кредитора, однако соглашение не прекращает обязательство и таким образом не освобождает от ответственности остальных двух содолжников, которые в соглашении не принимали участия и права на возражение против иска кредитора не приобрели.

3. Новация(novatio – то есть «обновление» обязательства). ( Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 206 – 225)

Для новации требуется «нечто новое» (aliquid novi) в содержании обязательств. Например, возможна замена личности субъекта в обязательственном отношении (при Юстиниане - и объекта), добавление или наоборот снятие срока или условия.

Новация имеет место, только если стороны прямо выразили намерение заменить ранее существовавшее обязательство новым. В противном случае новое обязательство просто присоединялось к предыдущему, а не заменяло его. Как правило, для совершения новации прибегали к стипуляции.

Вариант новациии в классическом праве - литисконтестация. В этом случае имела место «необходимая новация» (novatio necessaria), то есть принудительное обновление обязательства, которое было следствием предъявления иска.

4. Невозможность исполнения - она прекращает обязательство и освобождает должника от ответственности за неисполнение только в том случае, если нет вины должника.

5. Слияние должника и кредитора в одном лице (конфузия).

6. Смерть субъектов при обязательствах имеющих строго личный характер.

7. Утрата правосубъектности (capitis deminutio).

8. Истечение срока.

9. Истечение исковой давности. Для многих правовых отношений время считается юридическим фактом. Это значит, что истечение определенного срока способно привести к приобретению права либо наоборот к его утрате.

Например, лицо которое ведет себя по отношению к определенной вещи как собственник, хотя и не имеет права собственности на нее, может при наличии определенных условий превратиться в собственника ввиду истечения установленного законом срока (приобретательная давность).

С другой стороны, неосуществление определенного права опять же в течение установленного законом срока способно привести к потере данного права (утрата права на наследство, утрата сервитута).

По воззрениям римских юристов способность времени создавать или прекращать правоотношения не является свойством самого времени. Это качество лишь в отдельных случаях приписывается времени объективным правопорядком. Это означает, что только в определенных законом случаях и только при наличии определенных условий истечение времени способно привести к приобретению или утрате права (приобретательная давность и погасительная давность).

Лишь в Средние века появилась идея о распространении единой давности на все виды правоотношений (так что ошибочно получая проценты по чужому долгу в течение срока приобретательной давности мнимый кредитор мог превратиться в истинного кредитора ввиду факта истечения давности). Эта теория была популярна еще в начале 19-го века, но потом была отвергнута.

Существо исковой давности состоит в том, что иск не может быть предъявлен в суде после истечения опреленного срока с момента возникновения юридической возможности для предъявления данного иска. Давность погашает любую возможность принудительного осуществления права /то есть и эксцепцию выставить нельзя, и зачет произвести/.

Изначально институт исковой давности римскому праву известен не был.

Потом преторы стали вводить для отдельных видов исков законные сроки, в течение которых они могли быть предъявлены. Эти сроки являлись пресекательными.

Это означало, что срок был установлен не для предъявления иска, а для существования самого права, которое защищается данным иском. Истечение времени само по себе становилось фактором, погашающим данное право, а вовсе не то, что в течение этого срока не был предъявлен иск. Просто для данного права отведен особый срок существования.

Практическое отличие законного срока от исковой давности состоит в том, что законный срок не может быть приостановлен в своем течении на том основании, что у потенциального истца объективно не было возможности предъявить иск (а исковая давность допускает и приостановление и перерыв).

В 424 г. император Феодосий II ввел общую исковую давность в 30 лет для почти всех исков, оставив иные сроки только для тех исков, которые раньше имели законный срок.

Для некоторых видов исков, предъявляемых церковью, этот срок был длиннее - 40 лет.

Однако и эти сроки теперь стали сроками исковой давности, то есть допускали приостановление и перерыв.

Срок исковой давности истекает лишь с истечением последнего дня срока, поскольку его истечение приводит к потере права (в тех случаях, когда истечение срока наоборот приводит к приобретению права, действует противоположный принцип - срок истекает с наступлением, а не с истечением последнего дня).

1. Определение начального момента для течения исковой давности. Она начинает течь с момента, когда возникает право на иск (cum actio nata est). Этот момент можно определить следующим образом:

A. Для права собственности и иных вещных прав - исковая давность течет с момента, когда кто-либо противоправно воспрепятствует осуществлению данного права.

B. При обязательствах воздержаться от какого-либо действия право на иск возникает, когда тот, кто обязан воздержаться от действия, совершит это действие.

C. При обязательствах совершить некое действие право на иск возникает с момента, когда можно требовать исполнения этого действия.

Перерыв исковой давности означает, что истекшее время не идет в счет. После перерыва начинается новая давность.

Основания для перерыва:

1. Предъявление иска в суд.

2. Признание должником своей обязанности (в форме уплаты процентов, или выдачи новой расписки, или установлением поручительства или залога, или просьбой должника об отсрочке).

Приостановление исковой давности - оно означает, что на какое-то время давность может перестать течь ввиду ее приостановления по какой-либо причине, но после устранения этой причины течение давности возобновляется. Таким образом к новому сроку причисляется истекшее до приостановления давности время.

Основания приостановления:

A. На время несовершеннолетия управомоченного лица.

B. Наличие юридических препятствий для предъявления иска (moratorium, иск против наследника, который попросил срок на инвентаризацию наследства).

C. Наличие уважительных физических препятствий для предъявления иска (взятие в плен истца, его отсутствие по государственному делу, тяжелая болезнь).

Незнание управомоченного лица о своем праве на иск не исключает ни начала, ни продолжения исковой давности (если только оно не вызвано извинительным заблуждением).

Однако, незнание местонахождения ответчика, против которого должен быть предъявлен иск - является по римскому праву уважительной причиной, которая приводит к приостановлению исковой давности.

Исковая давность применяется не ex officio, а по заявлению ответчика (с помощью эксцепции).

Последствия истечения исковой давности - погашается право на иск, но не само право, защищенное данным иском:

1. Например, если вещь, являющаяся объектом права собственности, затем правомерно поступит в фактическое обладание собственника, она не может быть у него истребована в судебном порядке тем лицом, которое ранее могло бы противопоставить иску данного собственника эксцепцию со ссылкой на истечение исковой давности.

2. Если вещь поступает во власть лица, не являющегося правопреемником ответчика, который мог ссылаться на истечение исковой давности, то она может быть истребована собственником у этого нового владельца.

3. В отношении обязательственных требований по образцу законных сроков римские юристы склонялись к тому, что истечение давности погашает само обязательственное право, защищенное данным иском (то есть долг выплаченный после истечения исковой давности может быть истребован назад как неосновательное обогащение).

В современном праве - не так (платеж совершенный после истечения срока исковой давности все равно действителен).

В основе института исковой давности 2 идеи:

1. Обеспечить прочность оборота путем обеспечения незыблемости прав.

2. Представление о том, что истец который в течение долгого времени не предъявляет иск по-видимому утратил интерес к исполнению.

Зачет (compensatio). (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том III. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2003. С. 401 – 409)

Это погашение взаимных встречных требований.

Для зачета требуются:

1. зрелость (то есть наступление срока исполнения) встречных требований

2. определенность содержания требований

3. однородность требований (то есть нельзя производить зачет денег за вино или муки за зерно).

Возможен частичный зачет (если требования не равноценны).

Зачет совершается:

1. на основании договора сторон о зачете

2. или на основании одностороннего заявления одного из участников взаимных встречных обязательств.

При договоре о зачете прекращение одного требования обусловливается погашением другого, встречного требования. Поэтому, если одно из этих встречных требований не существует, или не погашено данным договором по причине того, что кредитор не был управомочен им распорядиться, то другое встречное требования продолжает существовать, а не подвергается зачету. В этом отличие договора о зачете от простого прощения долга.

Зачет заменяет собой платеж. Изначально в архаическом римском праве зачет на основании одностороннего заявления был невозможен.

Лишь в преторской практике был допущен зачет односторонним волеизъявлением в следующих случаях:

1. Банкиры (argentarii) имели право предъявлять иски своим клиентам только с зачетом собственных долгов клиентам. Таким образом, банкир мог требовать от клиента только разницу между тем, что клиент должен ему, и тем, что он должен клиенту. Если банкир предъявил иск не произведя зачета, он проигрывал процесс в целом как допустивший pluspetitio

2. Покупатель имущества несостоятельного должника (emptor bonorum), если он взыскивал то, что были должны обанкротившемуся должнику лица, которые сами были его кредиторами по другим обязательствам, и входили в состав конкурсных кредиторов, должен был произвести взыскание с вычетом (deductio) того, что банкрот должен был этим лицам. При этом в отступление от общих правил о зачете здесь не требовалось ни однородности взаимных требований, ни зрелости (наступления срока). Таким образом, конкурсные кредиторы свои долги банкроту обязаны были платить только постольку, поскольку эти долги превышали его задолженность им.

В остальных случаях возможность зачета зависела от усмотрения судьи, который мог допустить зачет. А мог и не допустить. Однако при императоре Марке Аврелии было введено правило, что если притязанию истца ответчик противопоставит эксцепцию со ссылкой на наличие у него встречного требования (exceptio doli), то суд обязан произвести зачет. В таком случае судья вычитал из цены иска встречные требования ответчика, и разницу присуждал истцу.

Однако по римскому праву само по себе существование годных к зачету взаимных встречных требований не приводило к их взаимному погашению. Для этого требовалась эксцепция ответчика в процессе о взыскании долга, либо соглашение сторон о зачете. С момента, когда требования приобрели необходимые для зачета качества (зрелость, однородность, взаимность), обе стороны получают право на их зачет путем выставления противнику exceptio compensationis.

Кроме самих взаимных кредиторов и должников, в ряде случаев римское право признает возможность зачета за третьими лицами.

1) поручитель может предъявить к зачету кредитору требование основного должника к тому же кредитору, поскольку в принципе поручитель имеет право противопоставить кредитору все те возражения, которые вправе противопоставить основной должник. 2) Должник по корреальному обязательству может предъявить к зачету встречное требование своего содолжника по данному обязательству, если тот связан с ним договором товарищества, и в силу этого является содолжником по корреальному обязательству. По аналогии следует предположить, что должник мог предъявить к зачету кредитору по корреальному обязательству то требование, которое он имел к его сокредитору по корреальному обязательству. 3) При уступке права требования (цессии) должник (debitor cessus) может предъявить к зачету цессионарию то требование, которое он имел против цедента на момент denuntiatio (уведомления о состоявшейся цессии).

Зачет не допускается:

1. в отношении требования о возврате полученного неправомерными действиями

2. в отношении требований об уплате алиментов (предоставлении содержания)

3. в отношении требований о возврате переданного на хранение, в том числе при depositum irregulare

4. в отношении некоторых требований казны (фиска) и муниципий.

Эксцепция о зачете, как всякая эксцепция, освобождает ссылающегося на нее ответчика от обязательства с момента, когда наступили объективные условия для ее применения, а не с момента заявления эксцепции. По этой причине при определении последствий произведенного зачета принимается во внимание не момент вынесения судебного решения, а тот момент, когда оба встречных требования сделались годными для зачета.

Эти последствия состоят в следующем:

1. с указанного момента начисление процентов по обоим обязательствам погашается

2. прекращается просрочка должника со всеми ее невыгодными последствиями

3. если должник произвел платеж, не зная о том, что у него есть встречное требование, дающее ему право на зачет, то он не просто сохраняет возможность предъявить это требование к взысканию.

В качестве альтернативы у него также есть право истребовать как неосновательное обогащение (посредством condictio indebiti) то, что было им уплачено, так как он уплатил то, к уплате чего он не был обязан (поскольку у него была эксцепция, при помощи которой он мог устранить направленное против него требование).

стипуляция – формальный абстрактный вербальный контракт, устанавливающий одностороннее обязательство одной из сторон договора

moratorium – отсрочка расплаты должника по долгам, предоставленная по воле императора (на срок не более 5 лет, в течение которого кредиторы не имеют права требовать возврата долга)

pluspetitio – требование большего (чем положено по содержанию обязательства), которое, будучи заявлено в суд, приводило к полному проигрышу дела и безусловному отказу в удовлетворении иска.

Марк Аврелий – римский император ( 161 – 180 г.н.э.), по инициативе которого было произведено серьезное реформирование многих институтов римского частного права

exceptio doli – эксцепция (возражение ответчика) относительно наличия в действиях истца злого умысла

exceptio compensationis – эксцепция о зачете встречного требования

Замена лиц в обязательстве

Легче всего ее осуществить посредством новации.

Ее неудобства - отпадают все ранее существовавшие для прежнего об-ва средства обеспечения (залог, поручительство). Кроме того, для новации с целью замены личности кредитора необходимо согласие должника на заключение нового договора, что затрудняет положение кредиторов.

Требовалось выработать форму замены личности кредитора, которая бы не приводила к замене самого прежнего обязательства новым.

Допущение перехода обязательств по наследству создало подобный прецедент.

Дальше его распространили на переход прав требования между живыми (inter vivos).

Это было сделано путем модификации института прямого представительства.

Старый кредитор назначал нового своим процессуальным представителем (поверенным). Этот поверенный вел процесс от имени доверителя, однако взысканное с должника он имел право оставить себе (procurator in rem suam - поверенный в своем деле).

Неудобства этой формы - возможность для доверителя в любой момент отменить поручение, а также прекращение договора поручения смертью доверителя. Кроме того, доверитель сохранял право и самому получить долг с должника, и заключить с ним мировую сделку.

Новый кредитор мог быть спокоен только в том случае, если он успел предъявить иск и довести дело до литисконтестации, ибо только с этого момента прежнее обязательственное отношение прекращалось и возникало новое процессуальное об-во, в котором кредитором выступал уже он.

Требовалось придать замене личности кредитора бесповоротный (безотзывный) характер. То есть требовалось создать механизм передачи не полномочий по осуществлению права требования, а самого этого права требования. opentest4Этот институт называется цессия - уступка права требования.

Цессионарию - тому, кому уступлено право требования, стали давать иск с фикцией, как будто он является наследником цедента (т.е. прежнего кредитора). Таким образом он получил возможность действовать от собственного имени и в своих интересах, и считалось что кредитор изменился в том же самом обязательстве.

Окончательное оформление этот институт получил в позднеримском праве, когда было установлено специальным законом, что после извещения должника о состоявшейся цессии (denuntiatio) право требования цедента тут же прекращается, а цессионарий его приобретает.

Чаще всего цессия происходила во исполнение договора купли-продажи права требования, однако могла быть и цессия по закону (например лицо, вынужденное выплатить собственнику возмещение за утраченную вещь - к примеру арендатор- могло потребовать, чтобы собственник уступил ему иски против непосредственного виновника утраты вещи).

Здесь же - beneficium cedendarum actionum в Юстиниановом праве (кредитор получивший долг с поручителя обязан уступить ему свои иски против основного должника).

Цедент несет ответственность за действительность, но не за осуществимость уступленного требования.

Поскольку уступается право требования по уже существовавшему обязательству, то сохраняются все поручительства и залоги, но с другой стороны должник вправе противопоставить цессионарию все те возражения, которые он мог противопоставить цеденту.

Цессия - абстрактный договор. Она действительна и имеет бесповоротный характер независимо от того, исполнена ли или действительна ли сделка послужившая основанием для совершения цессии.

Цедент обязан передать цессионарию все то, что он получит от должника уже после совершения цессии, а равно все док-ва наличия права требования.

Объектом цессии могут служить не только обязательственые требования, но и вещные (виндикационные притязания).

Не могут быть цедированы права требования имеющие строго личный характер (алименты, моральный вред при iniuria).

В Поздней римской империи в рамках борьбы с ростовщичеством было установлено, что купивший денежное право требования цессионарий не может требовать с должника больше, чем он сам уплатил за него плюс законные проценты (lex Anastasiana).

Перевод долга (пассивная делегация) - всегда происходит только с согласия кредитора, так как замена личности платежеспособного должника на неплатежеспособного может нанести ущерб его интересам. (Подробнее см.: Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве. М. «Статут». 2003. С. 266 - 309)

beneficium cedendarum actionum – введенное Юстинианом право поручителя требовать, чтобы при уплате долга кредитор уступил ему иски против должника

Темы рефератов:

1. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio).

2. Солидарные и корреальные обязательства.

3. Купля-продажа (emptio-venditio).

4. Договоры найма по римскому праву (locatio conductio).

5. Стипуляция.

6. Реальные контракты в римском праве.

7. Договор поручения (mandatum).

8. Договор товарищества (societas).

9. Ответственность за причинение вреда чужому имуществу по римскому праву.

10. Квазидоговорные и квазиделиктные обязательства по римскому праву.

Темы курсовых работ:

1. Историческая эволюция договорного права в Древнем Риме.

2. Исполнение обязательства и способы прекращения обязательства помимо исполнения в римском праве.

3. Историческая эволюция деликтного права в Древнем Риме.

4. Неосновательное обогащение в римском праве.

5. Недействительность сделок в римском праве.

6. Условные сделки в римском праве.

7. Способы обеспечения исполнения обязательства в римском праве.

8. Виды обязательств в римском праве.

9. Субъекты юридической сделки и замена лиц в обязательстве по римскому праву.

10. Консенсуальные контракты в римском праве.

Тема 6. Римское семейное право

Римское семейное право

§ 1. Римская семья

§ 2. Брак

§ 3. Отцовская власть, положение подвластных лиц.

§ 4. Опека и попечительство.

Римская семья

1. Римская семья (familia) представляла собой совокупность лиц и имуществ, объединенных властью домовладыки – paterfamilias. Под властью домовладыки (patria potestas) в семье были closetest1объединены:

o его жена, дети, невестки, внуки, усыновленные лица,

o рабы, скот,

o неодушевленные предметы – земельные участки, жилой дом, хозяйственные постройки и т. п.

Обратите внимание на то, что наличие подвластных лиц не было обязательным требованием для того, чтобы быть домовладыкой. Обладание властью (dominium, potestas) делало лицо господином (dominus) или «отцом семейства» (paterfamilias). Римляне говорили: «Также отцом семейства называется тот, кто обладает властью в доме, и он правильно так называется, хотя бы он и не имел сына» closetest2Отсутствие чужой власти делало лицо домовладыкой.

Домовладыка считался субъектом всех имущественных прав семьи, и только он один в семье был полностью правоспособным лицом (persona sui juris).

Глава семьи - домовладыка обладал одинаковой абсолютной властью (manus – буквально - «кулак») над всеми членами семьи, над рабами, семейным имуществом. Римляне не делали различия между ними. Виндикационным иском домовладыка мог истребовать и детей, и рабов, и вещи из чужого незаконного владения. На раннем этапе развития римского общества власть домовладыки была безграничной над всеми подвластными лицами.

Постепенно, в ходе исторического развития римской семьи произошло некоторое ограничение власти домовладыки, и римляне стали различать власть домовладыки над:

o женой – супружескую власть (manu mariti),

o детьми – отцовскую власть (patria potestas),

o рабами – хозяйскую власть(dominica potestas).

2. opentest1Агнатское (агнатическое) родство (родство юридическое) определялось по власти домовладыки и характеризуется как -

o юридическое родство, основанное не на родственной, а на правовой связи подчиненных общему домовладыке лиц.

o родство только по мужской линии, т. к. только мужчина мог быть paterfamilias (Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М. 1956. С. 59-60).

Все подвластные домовладыке лица считались родственниками – агнатами (agnati или adgnati). Агнатами могли быть

o кровные родственники (cognati) братья, состоящие под властью своего отца,

o лица, не связанные между собой узами кровного родства, например, жены подвластных сыновей при браке сum manu mariti.

Лицо, которое выходило из-под власти домовладыки переставало быть родственником – агнатом. closetest3Когда дочь выходила замуж и переходила в семью мужа, под его власть или под власть его домовладыки, то она становилась агнаткой в семье мужа и переставала быть родственницей – агнаткой своих родных братьев и сестер, своих родителей (матери и отца), становилась для них юридически чужим лицом.

Невестка же, приходя в дом paterfamilias, становилась агнатической родственницей всех других подвластных ему лиц – сестер, других невесток и
т. п.

Значение агнатского родства проявлялось:

o при наследовании – к наследованию призывались только агнаты, даже не связанные кровным родством с наследодателем. Наследовала невестка умершего домовладыки, в то время как его замужняя дочь устранялась от наследования,

o при назначении опекуна, которым должен был быть родственник – агнат.

3. opentest2Когнатское родство (родство генетическое) определялось не по власти домовладыки, а по кровному родству. Поэтому выход из-под власти домовладыки не приводил к прекращению родственных связей между кровными родственниками, например, братьями и сестрами.

Родство определялось по линиям и степеням. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. VI. Полутом 1. М. 2005. С. 285-315)

opentest3Родство, связанное с происхождением одного лица от другого, называлось родством по прямой линии, которые подразделялись на:

a. opentest4нисходящих родственников по прямой линии, т. е. происходящих от одного лица – сын, внук, правнук,

b. opentest5восходящих родственников по прямой линии, т. е. от которых произошло данное лицо – отец, дед, прадед.

opentest6Родство, связанное с происхождением от общего предка, но не одного лица от другого, называлось родством по боковой линии – братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы.

Степень родства следует определять числом рождений, которые отделяют одно лицо от другого (Ефимов В. В. Очерк древнеримского родства и наследования. СПб. 1885. С. 5-9):

степени родства По прямой линии (восходящие и нисходящие) по боковой линии
1 степень родства родители и дети,  
2 степень родства Дед, бабка и внуки братья и сестры
3 степень родства прадед, прабабка и правнуки дяди, тети и племянники
4 степень родства прапрадед, прапрабабка и праправнуки двоюродные братья и сестры

4. Римский род (gens).

closetest4В римский род объединялись, лица, которые в прошлом имели общего paterfamilias, но за давностью времени уже забыли о нем, однако сохранили память о единстве предков под его властью (Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. 1948. С. 134-135).

Члены рода:

o носят общее имя (nomen gentilicum / gentile),

o имеют общий родовой культ (sacra gentilicia),

o могут призываться к наследованию и опеке над членами рода (в случае отсутствия агнатов).

Принадлежность к роду можно было определить по имени римлянина. Личное имя римского гражданина состояло из трех частей – например, Марк Тулий Цицерон (Marcus Tullius Cicero) (Бартошек М. Римское право: (Понятие, термины, определения) / Перевод с чешского. М. 1989. С. 224):

c. собственного имени – Марк (praenomen),

d. родового имени – Тулий, т. е. из рода Тулиев (nomen gentilicum),

e. имя одной из ветвей рода или родовое прозвище – Цицерон (cognomen).

Собственное имя лица менялось, а родовое имя и прозвище оставались неизменными. Гражданин мог получить и другое прозвище, которое дополняло родовое. Например, прозвище «Африканский» добавилось к имени Публий Корнелий Сципион (Publius Cornelius Scipio Africanus).

mashtest4У римских женщин не было собственного имени. В качестве личного имени женщина получала родовое имя отца – Юлия (из рода Юлиев), Клавдия (из рода Клавдиев) и т. д. Если у отца было две дочери, то добавляли определение «Младшая» (Minor), если несколько дочерей то к родовому имени добавлялось порядковое числительное – Юлия Вторая (Secunda), Юлия Третья (Tertia).

familia – римская семья, семейное имущество

paterfamilias – домовладыка, единственный обладатель власти в семье

dominium - власть, господство, собственность.

potestas - власть

dominus - господин

persona sui juris – лицо своего права, т. е. лицо без власти домовладыки

manus - власть

manu mariti - супружеская власть

patria potestas - отцовская власть над детьми, лишавшая их правоспособности в имущественных отношениях и в архаический период истории римского права не ограниченная.

dominica potestas – власть над рабами

agnati или adgnati – агнаты, родственники, объединенные властью одного домовладыки

cognati – когнаты, кровные родственники

cum manu mariti – власть мужа над женой

gens – римский род

nomen gentilicum / gentile – родственники, носящие общее родовое имя

sacra gentilicia - общий родовой культ

praenomen - собственное имя лица

nomen gentilicum / gentile – родственники, носящие общее родовое имя

cognomen - имя одной из ветвей рода или родовое прозвище

Брак

1. Брак (matrimonium) – союз мужчины и женщины - мужа и жены (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. iV. М. 2004. С. 274-275) (D. 23. 2. 1). Римляне не признавали однополые браки. В республиканский период сексуальная связь мужчины с другим мужчиной или мальчиком наказывалась штрафом (stuprum cum masculo vel puero). В императорский период (до принятия христианства в IV в.) в силу общего упадка нравов гомосексуальные отношения получили широкое распространение среди римлян. Однако такого рода связи не могли породить семейные правоотношения.

Виды брака.

o законный римский брак (matrimonium justum) или брак по римскому праву (matrimonium juris civilis),

o брак между лицами, которые не имели права вступать в законный римский брак (matrimonium juris gentium).

Законный римский брак мог быть заключен:

o opentest7с властью мужа (matrimonium cum manu mariti). Жена становилась подвластным лицом мужа или домовладыки мужа,

o opentest8без власти мужа (matrimonium sine manu mariti). Жена, если она была подвластным лицом, оставалась под властью своего отца, если она была самостоятельным лицом до брака, то таковым оставалась и после вступления в брак.

2. Условия вступления в брак. (Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домицилия Ульпиана / Перевод с латинского Е. М. Штаерман. М. 1998. С. 39-41)

a. Согласие на брак жениха и невесты. Если жених или невеста были подвластными лицами, то требовалось согласие домовладыки. Если домовладыка не давал согласия на брак, не имея для этого веских оснований, то можно было обратиться к претору, чтобы он принудил домовладыку дать согласие.

b. Достижение брачного возраста:

§ opentest912 лет для женщин,

§ opentest1014 лет для мужчин.

c. На момент заключения брака брачующиеся не должны состоять в другом браке. Римляне не признавали многоженства (полигамии) или многомужества (полиандрии),

d. Лица, вступающие в брак, должны были иметь право вступать в законный римский брак (jus conubii). Эти правом не обладали:

§ иностранцы (peregrini) и рабы,

§ близкие родственники (incestum) – все родственники по прямой линии, по боковой линии, если хотя бы один из брачующихся был родственником первой степени родства по отношению к общему предка (брат и сестра, дядя и племянница). Брак между более отдаленными родственниками допускался – в древнем праве после 6-й степени родства, в классическом праве – 3-й степени родства, с IV в. – 4-й степени родства.

§ близкие свойственники. Свойство (affinitas) возникало между одним из супругов и близкой кровной родней другого супруга – например, не допускался брак между одним братом и женой другого умершего брата.

§ запрещалось вступать в брак римскому должностному лицу в провинции с гражданкой данной провинции. Цель запрета –

1. предупреждение создания родственных связей магистрата в управляемой им провинцией,

2. обеспечить свободу волеизъявления женщины на вступление в брак. Римское должностное лицо в провинции имело широкие возможности для принуждения женщины к вступлению в брак вопреки её воле.

e. Состояние здоровья. Не могли вступать в брак:

§ безумцы и сумасшедшие,

§ кастраты, поскольку брак предполагал половую связь.

f. Социальный статус. Закон запрещал вступать в брак сенатору с вольноотпущенницей, актрисой или проституткой. В отношении этой категории женщин дядя Юстиниана Юстин I отменил всякие ограничения. Сам император Юстиниан взял в жены бывшую проститутку Феодору.

3. closetest5Помолвка или обручение (sponsalia) предшествовала браку и представляла собой взаимное обещание сторон вступить в брак. В отдельные периоды римской истории помолвка имела различное правовое значение. (Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского. М. 2005. С. 264-265)

В период ранней Римской республики к стороне, нарушившей обещание вступить в брак, предъявлялся иск из соглашения о помолвке (actio ex sponsu). В I – III вв. н. э. за обручение не признавалось значение юридической сделки. Оно рассматривалось как простое обещание. При Юстиниане обручению под влиянием христианства стали считать юридически значимым актом. Жених вносил задаток (arrha sponsalicia), который являлся обеспечением помолвки. В случае неисполнения обещания вступить в брак по вине жениха задаток оставался у невесты, в случае отказа вступить в брак со стороны невесты она или её paterfamilias должны были вернуть жениху двойную стоимость задатка (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. IV.М. 2004. С. 270-273).

4. Заключение брака cum manu mariti происходило в форме:

1. confarreatio – религиозного обряда с участием 10 свидетелей и жрецов. Значение этого способа заключения брака состояло в том, что высшие жреческие должности были доступны только детям, рожденным в браке, заключенному по такому обряду. Конфарреация уже к I в. н. э. вышла из употребления и практически не встречалась,

2. coemptio – opentest11фиктивной продажей жены мужу в присутствии 5 свидетелей и весовщика как при обряде манципации вещи при купле-продаже,

3. usus – приобретения права на жену в силу годичной приобретательной давности. Первоначально брак заключался sine manu mariti, но если жена неотлучно находилась в доме мужа в течение года, то по аналогии с приобретением права на движимое имущество у мужа возникало право на личность жены, и брак становился cum manu mariti. mashtest1Чтобы избежать перехода под власть мужа жена должна была проводить ежегодно три ночи подряд вне дома (usucapio trinoctio). (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. IV. М. 2004. С. 274-305)

Заключение брака sine manu mariti не было каким-либо образом формализовано. Достаточно было:

o выражения согласия жениха и невесты,

o отведения невесты в дом жениха.

5. Прекращение брака

dialtest1Основания прекращения брака:

o смерть одного из супругов,

o capitis deminutio maxima одного из супругов,

o душевная болезнь одного из супругов,

o развод.

Брак cum manu mariti мог быть расторгнут только по требованию мужа. Первоначально муж был совершенно свободен, как домовладыка, разорвать брачные узы и прогнать жену из дома по своему желанию.

В архаический период брак можно было расторгнуть в случае:

o нарушения женой супружеской верности,

o колдовства жены над детьми,

o когда жена прятала ключи от погреба, где хранились запасы вина, и из-за этого муж не имел доступа к спиртному (Иоффе О. С., Мусин В. А. Основы римского гражданского права. Л. 1974. С. 49).

Обратите внимание на то, что любая половая связь жены с другим мужчиной считалась супружеской изменой и давала мужу право убить неверную жену (в период ранней республики). Отец женщины, нарушившей супружескую верность, мог убить её и любовника. В более поздний период прелюбодеяние (adulterium) влекло за собою развод. Муж обязан был развестись с изменившей ему женой, иначе его признавали сообщником прелюбодеяния. (Юлий Павел

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти